
近日,十一屆全國人大常委會(huì )公布了五年立法規劃,《行政訴訟法》修改被列為一類(lèi)立法項目。有專(zhuān)家分析稱(chēng):行訴法修改將集中于擴大受案范圍等議題,其中,長(cháng)期爭議的“紅頭文件”不可訴問(wèn)題,有望突破。(10月30日《新京報》)
1989年出臺的《行政訴訟法》,在中國法制史上具有特殊意義。作為中國歷史上第一次全面建立起來(lái)的“民告官”制度,它是依法治國、依法行政的重要拐點(diǎn),乃是改革開(kāi)放以來(lái)中國社會(huì )的大變革之一。
不過(guò),《行政訴訟法》實(shí)施近20年來(lái),也不同程度地出現了“立案難”、“勝訴難”等問(wèn)題,除了訴訟環(huán)境、觀(guān)念掣肘等因素,制度設計本身也有需要查漏補缺之處。最典型的是,按照現行《行政訴訟法》的規定,公民只能狀告行政機關(guān)的具體行政行為,而不能起訴政府規章、決定等抽象行政行為,坊間形象地稱(chēng)其為“公民無(wú)法對‘紅頭文件’說(shuō)不”。
但是,具體行政行為往往以“紅頭文件”為依據,要想從根本上糾正不當的具體行政行為,就必須從源頭審查抽象行政行為的合法性、合理性。而抽象行政行為不可訴的制度局限,往往制造出難以克服的“囚徒困境”。
從目前的情形看,對“紅頭文件”等抽象行政行為,上級行政機關(guān)等雖然可以通過(guò)備案審查等機制監督,但這種監督更多的是一種內部自我糾錯機制,有一定的局限性。而普通公民一旦成為違法“紅頭文件”的受害者,最具有監督“紅頭文件”的動(dòng)力和需求。只有賦予其狀告“紅頭文件”的訴權,才能更有效地保障公民權利,實(shí)現“全民監督”的效應,進(jìn)而將“紅頭文件”違法現象壓縮到最低限度。
如果說(shuō),當年制訂《行政訴訟法》時(shí)沒(méi)有將抽象行政行為納入受案范圍是時(shí)代所限,那么,隨著(zhù)“依法治國”方略的推進(jìn),以及行政處罰法、行政復議法、行政許可法等行政法規的次第出臺,擴大行政訴訟受案范圍的時(shí)機已經(jīng)成熟。事實(shí)上,從學(xué)界近年來(lái)提供的專(zhuān)家建議稿看,要求抽象行政行為接受司法審查已漸成共識。
與具體行政行為相比,就抽象行政行為提起的訴訟在處理權限、程序和法律后果等方面都會(huì )出現新的特點(diǎn);此外,會(huì )不會(huì )因此類(lèi)案件數量急劇上升,而對法院造成巨大壓力……這些都是修改法律時(shí)可能遭遇的難題和阻力,需要立法者審慎考量。更為核心的問(wèn)題是,抽象行政行為一旦納入司法審查,是否需要加以一定的限制。通俗而言就是,究竟是將行政法規、政府規章等高位級的抽象行政行為都納入司法審查,還是僅僅局限于政府決定、命令、通知等低位級的“紅頭文件”?目前學(xué)界的普遍看法是,《行政訴訟法》修改時(shí),首先應當將規章以下的抽象行政行為納入受案范圍。
盡管這一修法設想與高水平的行政訴訟制度尚有距離,但它或許更符合立法可行性,尤其重要的是,基層“紅頭文件”的違法侵權現象最為突出,集中力量對這部分“紅頭文件”做司法審查,對保護公民權益具有更現實(shí)的意義。如果說(shuō),1989年《行政訴訟法》的出臺,曾被譽(yù)為中國現代法制的真正開(kāi)端,那么,推動(dòng)“紅頭文件”率先納入行政訴訟之列,或將成為中國現代法制建設的新起點(diǎn)。
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