
罪與非罪之爭
今年12月,在黃靜、周成宇忙于起訴華碩消費欺詐時(shí),海淀檢察院對外證實(shí),黃靜、周成宇涉嫌敲詐勒索華碩一案屬于“存疑不起訴”。這讓人們對之前黃靜“無(wú)罪釋放”的說(shuō)法產(chǎn)生疑問(wèn)。
事實(shí)上,早在兩年前,黃靜向華碩索賠500萬(wàn)美元是否構成敲詐勒索罪,曾引起一些知名刑法專(zhuān)家的研討。
2006年7月,最高檢《法治中國》欄目組織國內幾位知名刑法專(zhuān)家對黃靜案進(jìn)行研討,記者也曾參與其中。
對于黃靜500萬(wàn)美元的索賠要求,由于我國現行法律未對消費者索賠數額進(jìn)行規定,專(zhuān)家們普遍認為單憑這點(diǎn)不能認定黃靜的行為屬敲詐勒索。
但就向媒體曝光是否屬于敲詐手段一項,專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn)出現明顯的分化。
中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院教授于志剛認為,黃靜威脅華碩要向媒體曝光,并不在于通過(guò)曝光解決賠償問(wèn)題,也非在通告其他消費者以此為鑒,而是將其作為迫使華碩屈服的砝碼,其曝光行為是一種客觀(guān)的要挾方式,應認定為敲詐勒索。
最高檢檢察理論研究所研究員劉方贊同該觀(guān)點(diǎn),其表示,將向媒體曝光作為使對方接受自己要求的條件,是種要挾手段。
討論中,我國刑法學(xué)界的泰斗、中國人民大學(xué)法學(xué)院教授王作富仍作出“不定罪更妥當”的建議。
王作富指出,達不成協(xié)議后,被侵權人聲稱(chēng)要向媒體曝光,并非法律禁止的方式,雖然其索賠數額超出正常程度,也不宜轉為刑事犯罪。
黃靜的律師團成員張平認為,王作富的意見(jiàn)對案件最終的定性起到了決定作用。
那么,存疑不起訴是否意味著(zhù)黃靜、周成宇已被確定無(wú)罪釋放?
中國社科院法律研究所訴訟法專(zhuān)家熊秋紅教授認為,存疑不起訴是檢察院在審查該案過(guò)程中,經(jīng)2次補充偵查后,仍事實(shí)不清、證據不足,對嫌疑人作出無(wú)罪推定的反映,解除其強制措施。但存疑不起訴只是在法律上推定嫌疑人無(wú)罪,在事實(shí)上是否有罪暫不好認定。
按照我國刑訴法的規定,存疑不起訴的案件,在發(fā)現新的證據,符合起訴條件時(shí),可以提起公訴。
黃靜的律師團成員張平表示,海淀檢察院現已對黃靜作出國家賠償決定,其中已將黃靜的行為定性為維權過(guò)度而非敲詐勒索,故本案已不再具有補充證據的余地。
存疑不起訴的同時(shí)又給予國家賠償,熊秋紅教授認為二者之間存在矛盾之處,按照國家賠償的相關(guān)規定,只有在錯拘、錯捕和錯判的情況下,方適用國家賠償。存疑不起訴屬于無(wú)罪推定,并非經(jīng)法院審理后宣判無(wú)罪,對此進(jìn)行國家賠償有些說(shuō)不通。
亦有專(zhuān)家表示,存疑不起訴的國家賠償是考慮嫌疑人被羈押所受到損失的一種補償,而冤案下的國家賠償,是國家對錯誤追訴的一種責任承擔方式。兩者存在明顯區別。
再訴華碩
周成宇,作為黃靜系列維權官司的代理人,如今頻繁往返于北京與石家莊,并忙于接受各家媒體的采訪(fǎng)。
黃靜,華碩索賠案主角,聘請了一個(gè)總律師團維權。她很少在公眾前露面,接受媒體采訪(fǎng)大多是通過(guò)電話(huà)。
黃靜的母親,河北某企業(yè)老總,力挺女兒向華碩索賠。維權初期,曾屢次代表女兒接受媒體采訪(fǎng)。
日前,海淀法院已正式立案受理黃靜訴華碩消費欺詐案。按周成宇所說(shuō),他們接下來(lái)還要起訴英特爾,以及華碩名譽(yù)侵權。
今日,黃靜準備就華碩侵犯其名譽(yù)權向朝陽(yáng)法院遞交訴狀,索賠100萬(wàn)元。
故事還遠沒(méi)有結束。 (傅沙沙)

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